盗窃罪案例

2024-09-16 版权声明 我要投稿

盗窃罪案例

盗窃罪案例 篇1

法官:

文号:河南省高级人民法院 原公诉机关河南省许昌市人民检察院。

上诉人(原审被告人)欧少双,男,1974年12月17日生。因涉嫌盗窃犯罪于2008年11月10日被刑事拘留,同年12月11日被逮捕。现羁押于许昌县公安局看守所。

上诉人(原审被告人)黄平,男,1971年5月7日生。因犯盗窃罪于2002年3月被判处有期徒刑一年;因犯盗窃罪于2004年8月10日被判处有期徒刑一年零六个月,2005年9月26日刑满被释放。因涉嫌盗窃犯罪于2008年11月11日被刑事拘留,同年12月11日被逮捕。现羁押于许昌县公安局看守所。

辩护人陈惠敏,河南世纪风律师事务所律师。原审被告人彭世勇,男,1973年12月25日生。因犯抢劫罪于1994年被判处有期徒刑五年;因犯盗窃罪于2002年被判处有期徒刑五年零六个月,2007年1月18日刑满被释放。因涉嫌盗窃犯罪于2008年11月10日被刑事拘留,同年12月11日被逮捕。现羁押于许昌县公安局看守所。

原审被告人向永福,男,1986年3月10日生。因涉嫌盗窃犯罪于2008年11月12日被刑事拘留,同年12月11日被逮捕。现羁押于许昌县公安局看守所。

原审被告人高爱国,男,1970年10月17日生,汉族。因犯抢劫罪于2003年被判处有期徒刑五年零六个月,2006年9月29日刑满被释放。因涉嫌盗窃犯罪于2008年11月11日被刑事拘留,同年12月11日被逮捕。现羁押于许昌县公安局看守所。

河南省许昌市中级人民法院审理许昌市人民检察院指控被告人彭世勇、欧少双、黄平、向永福、高爱国犯盗窃罪一案,于二○一○年五月十三日作出(2010)许中刑一初字第10号刑事判决。宣判后,被告人欧少双、黄平不服,分别提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问被告人,听取辩护人意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定:自2007年6月至2008年11月期间,被告人彭世勇、欧少双、黄平、向永福、高爱国分别结伙、或分别伙同白贤照、汪志军(均在逃)等人,携带撬杠等作案工具,先后窜至河南省新郑市、新密市、禹州市、漯河市、许昌县、山东省泗水县、沂源县、莱芜县、临沭县以及江苏省连云港市等地,采取撬盗保险柜等手段,非法盗取公私财物价值人民币1758577元。其中,被告人彭世勇参与盗窃作案10次,盗窃财物价值人民币1758577元;被告人欧少双参与盗窃9次,盗窃财物价值人民币1478559元;被告人黄平参与盗窃6次,盗窃财物价值人民币892390元;被告人向永福参与盗窃1次,盗窃财物价值人民币530353元;被告人高爱国参与盗窃4次,盗窃财物价值人民币14070元。上述事实,有被害人李××、潘×、庞××、龚××、赵××、徐××等人的陈述,证人赵廷×、李茂×、韩××、王××、申××、戎××、王青×等人的证言,公安机关制作的现场勘验笔录及现场照片,物价部门的价格评估报告,从被告人处扣押的被盗手机、作案工具撬杠等物证,被告人彭世勇、欧少双、黄平等人辨认作案地点的笔录等证据在案证实,被告人对犯罪事实均有供述。

根据上述事实和证据,许昌市中级人民法院认定被告人彭世勇犯盗窃罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;认定被告人欧少双犯盗窃罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;认定被告人黄平犯盗窃罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;认定被告人向永福犯盗窃罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利三年,并处没收个人全部财产;认定被告人高爱国犯盗窃罪,判处有期徒刑五年零八个月,并处罚金人民币2万元。

上诉人欧少双上诉称:系初犯、从犯;原判量刑重。上诉人黄平上诉及其辩护人辩护称:未参与盗窃新密市郑州华威齿轮有限公司的财物;系从犯;原判量刑重。经本院二审审理查明的事实、证据,除黄平参与盗窃新密市郑州华威齿轮有限公司财物的事实外,与一审相同,且经一审法院当庭举证、质证,查明属实。经本院审查核实,予以确认。另查明,认定上诉人黄平参与盗窃新密市郑州华威齿轮有限公司财物的证据不足,上诉人黄平参与盗窃5次,盗窃财物价值人民币544423元。关于上诉人欧少双的上诉理由,经查,上诉人欧少双参与盗窃达9次之多,盗窃数额特别巨大,且在共同犯罪中行为积极主动,原判认定其为主犯正确,对其判处无期徒刑适当。关于上诉人黄平的上诉理由及其辩护人的辩护意见,经查,认定黄平参与盗窃新密市郑州华威齿轮有限公司财物的犯罪,只有同案犯彭世勇、欧少双的供述,上诉人黄平对此起盗窃始终不供,认定上诉人黄平参与盗窃郑州华威齿轮有限公司财物的证据不足,故黄平及其辩护人的此项上诉理由、辩护意见成立;但上诉人黄平参与盗窃多次,盗窃数额特别巨大,又系累犯,一审对其认定主犯正确,以盗窃罪判处其无期徒刑适当。

本院认为,上诉人欧少双、黄平伙同原审被告人彭世勇、向永福、高爱国等人以非法占有为目的,采取秘密窃取的手段大肆盗窃公私财物,数额特别巨大或较大,其行为均已构成盗窃罪。原审被告人高爱国盗窃财物价值14070元,依据一审审理时我省盗窃罪数额认定标准,应属于盗窃数额巨大,其又系累犯,可认定为具有其他特别严重情节,应当处十年以上有期徒刑或无期徒刑,一审法院判处其有期徒刑五年零八个月属适用法律错误。但根据2010年6月12日起施行的我省盗窃罪数额认定标准,原审被告人高爱国盗窃数额属于较大,又系累犯,可以认定为具有其他严重情节,应处三年以上十年以下有期徒刑,一审对其所处刑期仍在二审应当适用的量刑幅度内。原判以盗窃罪判处原审被告人向永福有期徒刑十五年,剥夺政治权利三年,并处没收个人全部财产,根据相关法律精神,判处无期徒刑的,只能并处罚金,故一审对向永福并处没收个人全部财产,属适用法律错误。原判定罪准确,审判程序合法,但对原审被告人向永福的财产刑适用不当。上诉人欧少双、黄平及黄平辩护人关于本案定罪量刑的上诉理由、辩护意见,均不能成立,不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)、(二)项,《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条之规定,判决如下:

一、驳回上诉人欧少双、黄平的上诉,维持许昌市中级人民法院(2010)许中刑一初字第10号刑事判决中对被告人彭世勇、欧少双、黄平、高爱国的定罪、量刑部分及对被告人向永福的定罪、量刑中的主刑及剥夺政治权利部分;

二、撤销许昌市中级人民法院(2010)许中刑一初字第10号刑事判决对被告人向永福量刑中的财产刑部分;

三、原审被告人向永福犯盗窃罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币十万元。

本判决为终审判决。

彭晓东

代理审判员

代理审判员

沈青梅

二○一○年十一月一日

盗窃罪案例 篇2

2015年12月6日凌晨1时许, 犯罪嫌疑人吴某某、党某某经通谋后分别驾驶牌照为A、B的罐车, 分别装载40余吨干粉水泥驶进武汉某混凝土公司。二人先后将罐车过磅后, 由吴某某卸载其罐车中的水泥, 党某某则假装卸载其罐车中的水泥。后吴某某、党某某轮流驾驶牌照为A的空罐车重复过磅, 过磅员误认为该二人所运送的两车水泥均已卸载完毕, 随后, 犯罪嫌疑人党某某偷偷将牌照为B的罐车中约40吨干粉水泥载出该混凝土公司。后二人将拖出的干粉水泥以每吨320元的价格予以贩卖, 获利10000余元。

二、分歧意见

第一种意见认为, 二人以非法占有为目的, 采取假装卸货、重复过磅的欺骗方式, 使过磅员误以为两辆罐车均已卸载完毕, 从而允许党某驾驶装有水泥的罐车离开公司, 二人的行为构成诈骗罪。

第二种意见认为, 二人虽有欺骗的行为, 但主要利用的是过磅员的疏忽得以将空车重复过磅, 从而将载货罐车偷偷运出公司, 二人的行为构成盗窃罪。

三、评析意见

上述两种意见看似都有道理, 却得出了截然不同的结论。针对这种夹杂着盗窃行为和诈骗行为的情况, 要正确判断犯罪行为性质, 首先不可避免地要先来探讨两罪的客观构成要件。所谓“盗窃”, 是指窃取他人占有的财物的行为, 而何为“窃取”, 则是指违反被害人意志将他人占有的财物转移为自己或第三人占有, 在此需注意的是:一、并非但凡采取了秘密的手段皆等同于“盗窃”, 二、“盗窃”并不限于采取秘密的手段, 换言之, “秘密性”既非“盗窃”的充分条件也非必要条件, 盗窃罪区别于诈骗罪的客观特征在于财物的转移占有违背了被害人的意志, 被害人并无处分行为。所谓“诈骗”, 是指使用欺骗的方法骗取他人财物的行为, 其内在含义包括:行为人实施欺骗行为使对方产生错误认识, 对方基于该错误认识而处分财产, 使得行为人或第三人取得财产而被害人遭受财产损失, 即诈骗罪中的“财产转移占有”是诈骗对象基于错误认识的处分行为导致。

本案中, 党某某既有假装卸货后将空车重复过磅的欺骗行为, 又有将未卸载的水泥偷运出厂区的窃取行为, 但从财产转移占有的原因来看, 罐车中的水泥被运出混凝土公司, 是吴、党二人所为, 而吴、党二人的欺骗对象过磅员对此并不知情, 更无基于错误认识的处分水泥或者容忍行为人自行拖走的意思和行为;另外, 从职责的角度来讲, 过磅员仅能允许空车出厂而不允许载货出厂, 吴、党二人将水泥运出混凝土公司是违背了过磅员的意志, 故二人的行为应涉嫌盗窃罪, 而非诈骗罪。

四、本案引发的思考

实践中, 像上述案例一样夹杂着盗窃行为和诈骗行为的情况不胜枚举, 不同人对盗窃罪与诈骗罪区分标准的不同认识可能会出现不同的判断结果, 理论界对于区分盗窃罪和诈骗罪的主要观点有三种:

一是主要手段说, 即区分二者的关键在于行为人在非法占有财物的过程中哪个手段作用更大, 这种观点存在着对主要手段的界定标准模糊和无法独立完成对案件定性的问题;二是吸收或牵连说, 如某些情况下, 欺诈手段只是盗窃行为的辅助手段, 应当被盗窃罪吸收, 或者说, 行为人出于同一个犯罪目的, 实施数个犯罪行为, 各行为是目的和手段的关系, 是实质上的数罪, 但由于牵连或吸收的原因而处断为一罪, 但这种观点的问题在于:在相当多的盗窃和诈骗交织案件中, 行为人的窃取和欺骗的手段并不能各自成立一个犯罪行为, 行为人的行为实质上就是一罪, 只是在定性上出现了困惑, 这种情况与牵连犯或吸收犯的特征并不相符;三是处分行为说, 即认为处分行为是诈骗罪构成的必要条件, 被害人的财产损害必须是处分行为直接引发的。

对此, 笔者同意第三种观点, 并且对于“处分行为说”, 应从三各层次加以理解:一是所谓“处分”, 是指“转移占有”, 而不限于所有权能的处分。二是受骗人 (处分人) 需具备处分能力和权限。在受骗人与被害人是同一人的情况下, 其处分权限没有疑问, 但如骗取幼儿、严重精神病患者等不具有处分能力人的财物的, 应成立盗窃罪;在受骗人与被害人不是同一人的情况下, 即涉及“三角诈骗”的情况下, 需受骗人具备处分权限, 否则可能构成盗窃罪的间接正犯。三是受骗人 (处分人) 需具备处分意识, 即受骗人基于错误认识处分了财物, 且认识到其行为意在对财产进行转移占有, 故以借为名借机占有手机后拒不归还的行为, 因出借手机的人不具有处分意识而应认定该行为构成盗窃罪。

最后, 对于在司法实践中如何对盗窃和诈骗行为交织的案件正确定性, 还要能从复杂案情中剥离出关键信息, 即具体哪一行为取得了何种财物, 哪一行为针对何种对象, 具体结果应当归结于哪一行为。如是针对不同对象但只实施了一个行为, 同时涉嫌盗窃罪和诈骗罪, 宜认定为想象竞合从一重罪处罚;如是针对不同对象分别实施了盗窃和诈骗行为, 是成立数罪还是认为二者存在牵连关系尚存争议;如是针对一个对象实施一个行为但同时具有盗窃和诈骗的情节, 则要根据前述“处分行为说”来区分是构成盗窃罪还是诈骗罪。只有仔细分析案件的具体细节, 才能够正确地认定案件性质。

摘要:本文通过一个案例对盗窃和诈骗进行简单分析。

关键词:案例,盗窃,诈骗

参考文献

盗窃罪案例 篇3

摘要:本文结合案例,探讨了多次盗窃行为构成盗窃犯罪并应当追究其刑事责任的问题。认为,判断多次盗窃行为之所以构成盗窃犯罪,是因为盗窃行为与小偷小摸从行为方式上讲是一致的;认定“多次盗窃”应包含未遂情形,也应包含已经作过行政处罚的情形;且多次盗窃与普通盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等是并列关系,还存在包容关系。所以,对于多次盗窃应定罪处罚。

关键词:盗窃罪;理解;“多次盗窃”;法律适用

为了便于分析,本文以一起案例为分析对象。基本案情如下:

陈某于2月13日凌晨1时许潜入汉中市汉台区虎桥路旅馆街“天一招待所”,趁正在值班室内的店主熟睡之际,悄悄潜入值班室,翻找室内桌子抽屉里的营业款准备行窃时,因响动惊醒店主,被当场抓获,后被公安机关行政拘留处罚。203月22日凌晨5时许,陈某又潜入汉中市汉台区北大街“人民宾馆”值班室内,趁值班店员杨某熟睡之际,将该杨摆放在床边的一个女式背包窃取后逃离现场。包内装有现金100余元及其它杂物,后现金被陈某挥霍,背包及背包内其他财物被丢弃。年7月3日13时许,陈某发现五一路云河歌城一楼接待大厅无人值守,便悄悄潜入前台内,在前台下的抽屉中进行翻找,最后在一个抽屉中发现50元现金及该歌城价值600元代金券(不属于有价证券),窃取后遂即逃离现场。

上述案例中的陈某在几个月内盗窃作案三次,每一次的犯罪数额都比较小,三次累加数额也不足较大标准,其中有一次系盗窃未遂且已被公安机关行政处罚,陈某的行为是否属于盗窃罪中的多次盗窃情形,是否需要追究其刑事责任,有两种不同意见。第一种意见认为:本案中陈某的行为属小偷小模,其行为不构成盗窃犯罪,应给予行政处罚;第二种意见认为:陈某的行为系现行刑法264条中所描述的多次盗窃行为,构成盗窃犯罪,应当追究其刑事责任。本人同意第二种观点。理由是:陈某的行为是否构成盗窃犯罪,必须要弄清几个问题:一是刑法意义上的盗窃行为与小偷小摸之间的区别;二是认定“多次盗窃”是否可以包含未遂情形;三是认定“多次盗窃”是否可以包含已经作过行政处罚的情形;四是“多次盗窃”与普通盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的关系。在弄清以上几个问题后,陈某的行为是否构成盗窃犯罪就不辨自明了。

第一,盗窃行为与小偷小摸从行为方式上讲是一致的,通俗说法就是将他人的财物以窃取的手段非法据为己有的行为。但二者之间仍存在很大的差别,比较容易区分。小偷小摸不言而喻指的是情节轻微的盗窃行为,行为对象一般为价值不高的财物,实施行为时也无携带凶器、入室行窃等其他恶劣情节,行为人的主观恶性较小,以治安处罚可以起到惩治和教育的目的,如在超市偷吃食物、在果园偷摘果实等类似行为。盗窃行为是小偷小摸行为从量上达到一定程度后的质变。刑法修正案(八)将多次盗窃与普通盗窃及入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等并列,严密了法网,扩大了处罚范围,体现了对具有盗窃恶习、主观恶性较深、人身危害性较大的盗窃行为的打击,即使这种盗窃行为的涉案数额未达到较大也不能逃脱法律的制裁。但需要注意的是,在适用多次盗窃定罪时,仍应坚持刑法的谦抑性,不能唯次数论,应当从数额和犯罪情节等方面综合考量,从数额上,对于多次窃取的财物累加后接近数额较大标准的,应认定为多次盗窃;从情节上,每次盗窃的动机、时间、对象、方式与普通盗窃无异,确有刑事处罚必要的,才以多次盗窃犯罪论处。本案中,陈某连续三次作案,作案地均在经营场所内,以盗窃钱财为目标,且其中两次为半夜潜入室内行窃,其内心不以一定数额为限制,即并不排斥数额较大的财物,主观恶性较大。陈某的行为除得手的数额较小外,其他均符合盗窃犯罪的构成要件。故陈某的行为绝不是小偷小摸,而属于刑法意义上的盗窃行为。

第二,多次盗窃中的每次盗窃是指基于同一或者概括的盗窃犯意实施的一次盗窃行为,包括既遂、未遂、中止等状态。多次盗窃的立法原意是遏制有盗窃习性行为人的行为危险性,从而达到维护公私财产合法权益的目的,而盗窃未遂行为也足以表现出行为人具有的盗窃习性,表明行为人不仅产生了盗窃犯意,而且付诸了实际行动,其主观恶性与盗窃既遂并无质的差别。因此,多次盗窃是以在两年时间范围内实施的盗窃行为次数为依据,而不以实际获取财物的数额大小为标准的。因此,多次盗窃中有未遂状态的并不影响多次盗窃的认定。在此要注意的是,对盗窃未遂也不适用盗窃未遂的.规定。司法实践中,有许多盗窃被当场抓获,都处于未遂阶段,倘若将这些行为一律不计入“多次盗窃”,无疑是在放纵犯罪。综上,刑法规定多次盗窃入罪的依据是盗窃行为的次数,而不在于盗窃行为是否得逞,所以不应对盗窃行为的形态作出限制,通常应包括既遂、未遂、中止三种状态。本案例中陈某虽有一次实施盗窃过程中被当场抓获,属未遂,但陈某三次盗窃作案均有独立的犯意,先后三次在不同地点对不对的被害人实施盗窃行为,应认定为多次盗窃。

第三,多次盗窃中的盗窃并不要求未经处理,但不包括已经刑事处罚的。有观点认为,多次盗窃中也包含被已经刑事处罚的。这一观点显然违反了重复评价原则,也会造成刑法条文上的逻辑混乱。所以,多次盗窃中不应包括已经刑事处罚的行为。但对于已被作过行政处罚的,应当包含在内。现实中,有的惯偷被行政处罚后,不思悔改,仍进行盗窃活动,但被抓时往往盗窃数额未达到数额较大的标准。若将其作过行政处罚的盗窃行为因不能重复评价不计入多次盗窃之中,便只能再使用行政处罚手段,但此时行为人根深蒂固的盗窃恶习仅用行政处罚是不能防止其人身性发生的,这时就完全有必要给予刑法的惩处。行政处罚法第28条规定:“违法行为构成犯罪,人民法院判处拘役或者有期徒刑时,行政机关已经给予当事人行政拘留的,应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪,人民法院判处罚金时,行政机关已经给予当事人罚款的,应当折抵相应罚金。”上述规定为本人的观点提供了法律依据。本案例中陈某虽有一起盗窃行为已被行政处罚,但仍继续盗窃作案,具有盗窃恶习,应认定为多次盗窃。在判决时只需将行政处罚从刑期中折抵即可。

第四,多次盗窃与普通盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等是并列关系,但他们之间还存在包容关系。从刑法264条盗窃罪的罪状来看,多次盗窃与普通盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃之间属并列关系。但从立法上增加多次盗窃入罪的本意是将单次不构成犯罪的多次盗窃行为累计在一起以犯罪论。从这个意义上说,多次盗窃是兜底规定。由于入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃已经成为盗窃罪的独立行为类型,这三种特殊盗窃在入罪时并没有数额要求,所以认定多次盗窃一般指多次普通盗窃,且每次的盗窃数额不足较大。但实践中存在普通盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃作案三次以上的情形,即多次盗窃中的一次或几次同时构成普通盗窃或三种特殊盗窃。由于多次盗窃系兜底性规定,所以,处理这种案件时,应优先考虑以其他盗窃类型定罪,其他不构成犯罪的单起作案和犯罪次数可作为量刑情节考虑。

盗窃罪的名词解释 篇4

认定界限

本罪与非罪的界限

盗窃罪

对某些具有小偷小摸行为的、因受灾生活困难偶尔偷窃财物的、或者被胁迫参加盗窃活动没有分赃或分赃甚微的,可不作盗窃罪处理,必要时,可由主管机关予以适当处罚。把偷窃自己家属或近亲属财物的行为与社会上的盗窃 犯罪行为加以区别。《解释》规定,对此类案件,一般可不按犯罪处理;对确有追究刑事责任必要的,在处理时也应同社会上作案的有所区别。

根据《解释》的规定,盗窃公私财物虽已达到“数额较大”的起点,但情节轻微,并具有下列情形之一的,可 不作为犯罪处。

1、已满16周岁不满十八周岁的 未成年人作案的

⒉全部退赃、退赔的;

⒊主动投案的

⒋被胁迫参加盗窃活动,没有分赃或者获赃较少的;

⒌其他情节轻微、危害不大的。

遂与未遂

盗窃既遂与未遂

关于盗窃罪的既遂标准,理论上有接触说、转移说、隐匿说、失控说、控制说、失控加控制说。我们主张失控加控制说,即盗窃行为已经使被害人丧失了对财物的控制时,或者行为人已经控制了所盗财物时,都是既遂。被害人的失控与行为人的控制通常是统一的,被害人的失控意味着行为人的控制。但二者也存在不统一的情况,即被害人失去了控制,但行为人并没有控制财物,对此也应认定为盗窃既遂,因为本法以保护合法权益为目的,既遂与未遂的区分到底是社会危害性的区别。就盗窃罪而言,其危害程度的大小不在于行为人是否控制了财物,而在于被害人是否丧失了对财物的控制。因此,即使行为人没有控制财物,但只要被害人失去了对财物的控制的,也成立盗窃既遂,没有理由以未遂论处。

例如,行为人以不法占有为目的,从火车上将他人财物扔到偏僻的轨道旁,打算下车后再捡回该财物。又如,行为人让不法占有为目的,将他人放在浴室内的金戒指藏在隐蔽处,打算日后取走。在这种情况下,即使行为人后来由于某种原因没有控制该财物,但因为被害人丧失了对财物的控制,也应认定为盗窃既遂,而不能认定为未遂。所应注意的是,在认定盗窃罪的既遂与未遂时,必须根据财物的性质、形态、体积大小、被害人对财物的占有状态、行为人的窃取样态等进行判断。如在商店行窃,就体积很小的财物而言,行为人将该财物夹在腋下、放人口袋、藏入怀中时就是既遂;但就体积很大的财物而言,只有将该财物搬出商店才能认定为既遂。再如盗窃工厂内的财物,如果工厂是任何人可以出入的,则将财物搬出原来的仓库、车间时就是既遂;如果工厂的出入相当严格,出大门必须经过检查,则只有将财物搬出大门外才是既遂。又如 间接正犯的盗窃,如果被利用者控制了财物,即使利用者还没有控制财物,也应认定为既遂。

由此,一概以行为人实际控制财物为既遂标准的观点,过于重视了行为人的主观恶性,但轻视了对合法权益的保护;过于强调了盗窃行为的形式,但轻视了盗窃行为的本质。

界限区别

本罪与他罪和违法行为的界限

1、盗窃 广播电视设施、公用电信设施价值数额不大,但是构成危害公共安全犯罪的,依照本法第l24条的规定定罪处罚;盗窃广播电视设施、公用电信设施同时构成盗窃罪和 破坏广播电视设施、公用电信设施罪的,择一重罪处罚。

⒉盗窃使用中的电力设备,同时构成盗窃罪和 破坏电力设备罪的,择一重罪处罚。

⒊为盗窃其他财物,盗窃机动车辆当 犯罪工具使用的,被盗机动车辆的价值计入盗窃数额;为实施其他犯罪盗窃机动车辆的,以盗窃罪和所实施的其他犯罪实行 数罪并罚。为实施其他犯罪,偷开机动车辆当犯罪工具使用后,将偷开的机动车辆送回原处或者停放到原处附近,车辆未丢失的,按照其所实施的犯罪从重处罚。

⒋为练习开车、游乐等目的,多次偷开机动车辆,并将机动车辆丢失的,以盗窃罪定罪处罚:在偷开机动车辆过程中发生交通肇事构成犯罪,又构成其他罪的,应当以 交通肇事罪和其他罪实行数罪并罚;偷开机动车辆造成车辆损坏的,按照本法第275条的规定定罪处罚;偶尔偷开机动车辆,情节轻微的,可以不认为是犯罪。

⒌实施盗窃犯罪,造成公私财物损毁的,以盗窃罪从重处罚:又构成其他犯罪的,择一重罪从重处罚;盗窃公私财物未构成盗窃罪,但因采用破坏性手段造成公私财物损毁数额较大的,以 故意毁坏财物罪定罪处罚。盗窃后,为掩盖盗窃罪行或者报复等,故意破坏公私财物构成犯罪的,应当以盗窃罪和构成的其他罪实行数罪并罚。

⒍盗窃技术成果等商业秘密的,按照本法第219条的规定定罪处罚。

⒎使用投毒、爆炸方法偷鱼的犯罪性质问题。如果是出于盗窃的目的,毒死或炸死较大数量的鱼,将其偷走,未引起其他严重后果的,应定为盗窃罪;如果不顾人畜安危,向供饮用的池塘中投放大量的剧毒药物,或者向堤坝、其他公共设施附近的水性中投掷大量炸药,严重危害公共安全,致人重伤、死亡或者使公私财物遭受大损失的,应定投毒罪或爆炸罪;如果是为了偷鱼或挟私报复,向鱼塘内投放大量剧毒药物,严重污染水质,毒死整塘的鱼,使集体的或个人承包的养鱼生产遭到严重破坏,损失修重的,应定 破坏生产经营罪,同时还应查明毒物或炸蓟的来源,抑牵连犯有其他罪的,则应从一重罪惩处。

⒏盗伐林木的犯罪性质。违反保护森林法规,秘密地盗伐森林或其他林木,情节严重的,因为本法分则另有规定,构成 盗伐林木罪,不以盗窃罪论处;如果不是盗伐生长中的林木,而是盗窃已经采伐下来的木料的,或者偷砍他人房前屋后、自留地上种植的零星树木数额较大的,则应构成盗窃罪。

⒐对盗窃珍贵文物的,如果仅属窃取,应定盗窃罪;在盗窃过程中破坏珍贵文物、名胜古迹的,可以按盗窃罪或者破坏珍贵文物、名胜古迹罪中的一重罪从重处罚。

10、盗窃墓葬,窃取数额较大的财物,应以盗窃罪论处;虽未窃得财物或窃得少量财物的,如情节严重,也应以盗窃罪论处;如果窃取少量财物,情节轻微的,可由公安机关酌情给予治安处罚,盗掘古文化遗址、古墓葬的,应依本法第328条之规定。

⒒故意盗窃枪支、弹药、爆炸物或公文、证件、印章的,因盗窃的是刑法规定的特定对象,故依法应定盗窃枪支、弹药、爆炸物罪或盗窃公文、证件、印章罪,不以盗窃罪论;如果在盗窃到的手提包中意外地发现放有枪支、弹药,因无盗窃枪支、弹药的故意,仍应以盗窃罪论处;如果盗窃拎包后发现内有枪支、弹约而又私藏的,则构成私藏枪支、弹药罪。

12、盗窃铁路线上行军设备的零件、部件或者铁路线上的器材,危及行车安全,构成犯罪的,根据1990年9月7日通过的《铁路法》的规定,以破坏 交通设备罪论处。

13、窃取 支票骗兑现金或者骗购物品的犯罪性质。窃取他人购买的旅行支票,摹仿失主签字,骗兑现款或者骗购物品的,窃取单位盖过章的 空白支票,填写收款单位和金额,骗购物品的,如果数额较大,一般构成盗窃罪。行为人虽然使用了欺骗手段,但他采用秘密窃取手段取得支票是决定性的,而兑现或购物是继续完成盗窃行为,最终受损失的是丢失支票个人或单位。所以,仍应构成盗窃罪,而不构成 票据诈骗罪。如果盗窃犯勾结他人冒充签发支票的个人或单位人员去兑现或购物的,后者如果知道支票是偷来的,构成盗窃罪的共犯;如果不知道支票是偷来的,他冒名顶替,虚构事实,采用欺骗方法占有财物则可定为票据诈骗罪。

⒕根据本法第210条第1款规定,盗窃 增值税专用发票或 者可以用于骗取出口退税、抵扣税 款的其他发票的。依照本条的规定定罪处罚。

⒖根据本法第253条第2款规定,邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报而窃取财物的,依照本条的规定即本罪定罪从重处罚。

⒗参照 最高人民检察院1989年9月15日《关于非邮电工作人员非法开拆他人信件并从中窃取财物案件定性问题的批复》之规定,非邮电工作人员非法开拆他人信件,侵犯通信自由权利情节严重,并从中窃取少量财物,或者窃取 汇票、汇款支票,骗取汇兑款数额不大的,依照刑法关于 侵犯通信自由罪的规定,从重处罚。非邮电工作人员非法开拆他人信件,侵犯公民通信自由权利,情节严重,并从中窃取少量财物数额较大的,应按照重罪吸收轻罪的原则,依照刑法关于盗窃罪的规定从重处罚。

⒘盗窃信用卡并使用的,根据本法第196条第3款规定,应以盗窃罪治罪。盗窃数额应当根据行为人盗窃信用卡后使用的数额认定。

⒙将电信卡非法充值后使用,造成电信资费损失数额较大的,依照刑法第二百六十四条的规定,以盗窃罪定罪处罚。

全国各省市盗窃罪立案标准 篇5

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http://s.yingle.com 全国各省市盗窃罪立案标准

许多生活中的行为本身并不构成犯罪,但其要是过了度,那么就可能涉嫌构成相关犯罪了。我国的盗窃罪就是这样的,一般盗窃情节轻微的,则不认为构成犯罪。但只要盗窃达到了一定数额,那么就会以盗窃罪定罪量刑。下面,我们一起看看全国各省市盗窃罪立案标准。

全国:

个人盗窃公私财物价值人民币1000元至3000以上的,为“数额较大”;

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个人盗窃公私财物价值人民币30000至100000元以上的,为“数额巨大”;

个人盗窃公私财物价值人民币300000至500000元以上的,为“数额特别巨大”。

铁路运输途中实施盗窃犯罪数额标准

1、个人盗窃公私财物“数额较大”,以一千元为起点;

2、个人盗窃公私财物“数额巨大”,以一万元为起点;

3、个人盗窃公私财物“数额特别巨大”,以六万元为起点。

北京:

个人盗窃公私财物数额较大为1000元以上;

个人盗窃公私财物数额巨大为10000元以上;

个人盗窃公私财物数额特别巨大为60000元以上。

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上海:

个人盗窃公私财物价值人民币2000以上的,为“数额较大”;

个人盗窃公私财物价值人民币20000元以上的,为“数额巨大”;

个人盗窃公私财物价值人民币100000元以上的,为“数额特别巨大”。

浙江:

个人盗窃公私财物数额较大或追究刑事责任起点:2000元;

个人盗窃公私财物数额 巨大:20000元;

个人盗窃公私财物数额特别巨大:100000元

广东:

一类地区是广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞、中山等七个市。

个人盗窃数额较大的起点掌握在2000元以上;

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数额巨大的起点掌握在20000元以上;

数额特别巨大的起点掌握在100000万元以上。

二类地区是惠州、江门、湛江、茂名、肇庆、潮州、揭阳、汕尾等八个市。

个人盗窃数额较大的起点掌握在1500元以上;

数额巨大的标准掌握在15000以上;

数额特别巨大的标准掌握在90000元以上。

三类地区是河源、云浮、阳江、清远、梅州、韶关等六个市。

个人盗窃数额较大的起点掌握在1000以上;

数额巨大的起点掌握在10000元以上;

数额特别巨大的起点掌握在80000元以上。

江苏:

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盗窃罪(刑法第264条)

个人盗窃公私财物价值人民币1000元以上的,为数额较大;

个人盗窃公私财物价值人民币1万元以上的,为数额巨大;

个人盗窃公私财物价值人民币6万元以上的,为数额特别巨大。

天津 :

?

1000元到10000元为数额较大的标准,10000万元到60000万元为数额巨大的标准,60000元以上为数额特别巨大的标准.重庆:

(一)、个人盗窃公私财物“数额较大”的起点,在本市渝中区、沙坪坝区、江北区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、巴南区(含经济开发区、高新区),盗窃公私财物价值人民币一千元以上为数额较大,一万元以上为数额巨大,六万元以上为数额特别巨大;

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本市其余地区,盗窃公私财物价值八百元以上为数额较大,八千元以上为数额巨大,五万元以上为数额特别巨大。

扒窃公私财物“数额较大”的起点,在本市渝中区、沙坪坝区、江北区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、巴南区(含经济开发区、高新区),盗窃公私财物价值人民币八百元以上为数额较大;本市其余地区,扒窃公私财物价值五百元以上为数额较大。

河北:

诈骗罪3000元数额较大,40000元数额巨大,20万元数额特别巨大。

盗窃罪800元数额较大,10000元数额巨大,5万元数额特别巨大。

职务侵占罪一万元数额较大,十万元数额巨大。

湖北:

(1)盗窃公私财物“数额较大”起点,山区贫困县(市)为五百元,其他地区为一千元。

(2)盗窃公私财物“数额巨大”起点,山区贫困县(市)为五千元,其

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他地区为一万元。

(3)盗窃公私财物“数额特别巨大”起点,山区贫困县(市)为三万元,共他地区为五万元

安徽:

一、个人盗窃公私财物“数额较大”,以一千元为起点。

二、个人盗窃公私财物“数额巨大”,以一万元为起点。

三、个人盗窃公私财物“ 数额特别巨大”,以五万元为起点。

湖南:

数额较大为1000元以上;数额巨大为1万元以上;数额特别巨大为5万元以上。

海南:

一、个人盗窃公私财物“数额较大”,海口市、三亚市、洋浦经济开发区、琼山市以一千元为起点;其他市、县以八百元为起点。

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二、个人盗窃公私财物“数额巨大”,海口市、三亚市、洋浦经济开发区、琼山市以一万元为起点,其他市、县以八千元为起点。

三、个人盗窃公私财物“数额特区巨大”,海口市、三亚市、洋浦经济开发区、琼山市以六万元为起点;其他市、县以五万元为起点。

河南:

一、个人盗窃公私财物的“数额较大”,以八百元为起点。

二、个人盗窃公私财物的“数额巨大”,以一万元为起点。

三、个人盗窃公私财物的“数额特别巨大”,以五万元为起点。

山东

盗窃罪“数额较大”的标准为“2000元以上”、“数额巨大”的标准为“6万元以上”、“数额特别巨大”的标准为“40万元以上。依据“两高”《解释》第二条、第六条的规定,凡具有“盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物”、“在医院盗窃病人或者其亲友财物”等八种情况之一 的,入罪标准可以按照百分之五十计算,即

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对具有以上八种情形之一的犯罪,山东执行的入罪标准可以降低为1000元。而对《解释》第七条、第八条规定的“具 有法定从宽处罚情节”、“没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯”、“被害人谅解及其他轻微情节”等情形的,即便达到数额较大标准,也可以不起诉或者免予刑事处罚。

四川省:

一、个人盗窃公私财物“数额较大”,农村县(包括市郊县)以700元为标准,城市(包括省辖市市区、直辖市和省辖县级市的城区,下同)以1000元为标准。

二、个人盗窃公私财物,“数额巨大”农村以7000元为标准,城市以10000元为标准。

三、个人盗窃公私财物,“数额特别巨大”以50000元为标准

山西省:

一、个人盗窃公私财物“数额较大”,以一千元为起点;

二、个人盗窃公私财物,“数额巨大”以1万元为起点;

三、个人盗窃公私财物,“数额特别巨大”以5万元为起点;

吉林省:(一)个人盗窃公私财物价值人民币农村800元、城市1000

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元以上的,为“数额较大”;(省公、检、法文件吉高法[1999]160号《关于调整盗窃犯罪数额标准的决定》统一调整为1000元)

(二)个人盗窃公私财物价值人民币1万元以上的,为“数额巨大”;

(三)个人盗窃公私财物价值人民币5万元以上的,为“数额特别巨大”。

辽宁省:

一、个人盗窃公私财物“数额较大”,以二千元为起点;

二、个人盗窃公私财物“数额巨大”以一万五千元为起点;

三、个人盗窃公私财物“数额特别巨大”以七万元为起点。

根据上文的介绍,大家应该知道,我国各个省市对盗窃罪的立案标准都是不同的,对于经济比较发达的北京、上海等地,立案标准相对要高些。而对于经济比较落后的中西部地区,则对盗窃罪的立案标准也就要低一些。本文由赢了网小编为大家整理编辑,希望能对大家有所帮助。

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盗窃罪客观方面的理论完善 篇6

不论在历史上还是在当今社会, 盗窃罪都是是一种危害性很大的犯罪, 历来是统治阶级严厉打击的对象, 但是盗窃罪的发案率一直居高不下。作为一种历史悠久的犯罪, 盗窃罪的复杂性主要表现在客观方面, 《刑法》第364条的规定与最高法有关的司法解释, “盗窃公私财物, 数额较大或多次盗窃的”, 构成盗窃罪, 我们可以得出盗窃罪的定义, 盗窃罪是指以非法占有为目的, 窃取他人占有的数额较大的财物, 或者多次窃取的行为。

犯罪的客观方面是犯罪活动的客观外在的表现, 指侵犯某种客体的危害行为、危害结果以及危害行为实施的各种客观条件。犯罪客观方面是犯罪构成的重要组成部分, 其中的危害行为又在整个犯罪构成中居于核心地位。根据犯罪构成理论, 盗窃罪的客观方面就是指盗窃罪在客观方面的外在表现, 具体表现为行为人具有窃取数额较大的公私财物或者多次窃取公私财物的两种行为表现形式。

二、盗窃罪客观方面的研究现状

从国际刑法理论的发展来看, 由于各国的法律历史、文化与社会价值的不同, 依据是否认为盗窃罪客观方面是否包括“公开盗窃”, 可以分为“积极说”与“消极说”两种观点。消极说认为盗窃罪的最本质的特点, 盗窃罪的本质特征不是秘密窃取, 而是未经所有人的同意而使用非暴力的方式获得了财物, 持此种观点的学者认为窃取就是私取之意, 只要是在财物所有人不知情的情况下占有了财物就可以认为是窃取, 没有必要将“公开盗窃”排除在盗窃罪的客观方面之外。与之相反, 积极说则认为盗窃行为必须是秘密的、不公开的, 行为人是以财物所有人不觉查的方式秘密窃取到了财物, 盗窃罪的最本质特征就是秘密窃取, 公开盗窃应该属于抢夺罪、抢劫罪等其他犯罪。

积极说在我国处于通说地位, 盗窃罪在客观方面表现为行为人以秘密窃取的方法, 将公私财物转移到自己的控制之下, 并非法占有的行为。[3]我国的通说认为秘密窃取是区分盗窃罪与其他财产类犯罪的本质区别与核心, 盗窃罪必须以财物所有人以不易觉察的秘密手段获得财物为必要前提, 秘密乃是盗窃罪的应有之意。但是, 我国现行的通说存在着巨大的缺陷, 在理论与实践中都遇到了难以克服的问题:

首先, 通说存在盗窃罪犯罪构成的要件中主观要素与客观要素之间的矛盾。我国刑法学理论一直以来都坚持主客观相一致的原则, 但是现行的通说要求盗窃罪的主观要件为故意, 至少是放任的间接故意, 即要求行为人对于自己行为的性质与意义是知晓的, 对于所有人或其他人是否意识到没有限定, 这样在客观方面完全可以是公开的, 这明显与行为人认为自己的行为具有秘密性相矛盾, 若完全依靠行为的主观方面来定罪就有主观定罪之嫌疑。

其次, 通说认为在盗窃的时候若遇到被害人或其他人发现, 行为人继续进行的盗窃行为就会转会为公开抢劫罪, 这也就是部分学者所说的转化犯, 通说坚持秘密窃取行为必须贯彻到盗窃行为的始终, 若在既遂被人发现知晓, 则该行为的秘密性遭到破坏, 比如一壮汉进入只有一年迈的老人家里盗窃, 老人在中途因为声响惊醒但没有阻止盗窃行为的继续, 恐怕遭到人身攻击而继续假装睡觉, 行为人此时知道被害人已经被发现, 但见其体弱而有恃无恐, 所以继续盗窃财物后顺利逃离, 此案例以通说应定为抢夺罪, 这在司法实践中明显是不合理的。

最后, 当行为人对其行为持放任的态度, 也就是对于秘密与否不关心, 关心的只是如何获得财物, 比如行为人以一种非暴力的方式获得财物并顺利逃脱, 根本就不考虑自己行为是否被人知晓, 根据现行通说不能确定是否定盗窃罪, 在这一问题上, 通说认为应“根据客观情形加以认定”, 就是不管行为人在主观上意识到与否, 以其他人的主观为准来定罪, 可以看出, 在行为人处于主观认识状态不明确的情况下, 通说的观点难以自圆其说。

三、盗窃罪客观方面的理论完善

(一) 盗窃罪的客观方面的理论完善的途径。为了克服现行通说的弊端, 笔者认为我国刑法应大胆承认公开盗窃, 盗窃罪的客观方面包括秘密与公开两种方式, 只要是以非暴力、和平的手段即可。将以平和手段公然取财行为定性为盗窃罪无论在理论上还是在实践中都是有其合理性。

(二) 将公开盗窃行为认定为盗窃罪的合理性。第一, 有利于区分相关罪名, 在司法实践中容易区分盗窃罪与部分转化抢夺罪, 符合刑法法益保护原则, 统一准确的定罪也能提高法律与法院的尊严。抢劫罪与抢夺罪都要求实施一定的武力威胁、暴力胁迫等强制段, 只是二者暴力所体现对人对物的对象不同而已, 而盗窃罪的“平和手段”既不存在对人的暴力也不存在抢夺罪的对物暴力。

第二, 有利于加强贯彻刑法罪刑均衡原则。我国刑法没有对盗窃罪的公开盗窃行为排除, 也没有要求必须是秘密, 采取的是概括式的定义, 从字面角度也不存在否定“公开盗窃”的存在。

第三, 有利于避免过分依靠行为人的口供, 这对于刑讯逼供泛滥的现实情况来说十分有益的, 盗窃罪的窃取行为不再限于秘密性, 将“秘密”之外的以平和而非暴力的手段取得他人财物的行为定性为盗窃罪, 还可以防止行为人在案件审讯时候避重就轻。

综上所述, 我国刑法理论上关于将盗窃罪窃取行为的方式限于“秘密窃取”的做法容易导致处罚的漏洞, 造成不公正现象。不论从刑法理论上还是现实生活中发生的案例来看, 承认公开窃取, 即窃取的公然性是有理有据的。此外, 承认窃取的公然性, 也并不妨碍盗窃罪的认定以及盗窃罪与其他犯罪界限的认定。因而承认公然窃取具有相当的合理性, 刑法理论界应及早承认“公开盗窃”。

参考文献

[1]、张明楷.《刑法学》.法律出版社.2007:727.

[2]、马克昌主编《.犯罪通论》.武汉大学出版社2005:135-136.

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