专利申请基本知识

2024-12-04 版权声明 我要投稿

专利申请基本知识(通用8篇)

专利申请基本知识 篇1

知识产权日报消息,日前,国家知识产权局发布最新统计数据,2013年,国家知识产权局共受理发明专利申请82.5万件,同比增长26.3%;授权发明专利20.8万件,同比下降4.1%。国家知识产权局规划发展司有关负责人表示,2013年我国发明专利申请和授权主要呈现出发明专利申请受理量占比首超1/

3、发明专利授权量出现小幅回落、企业知识产权创造主体地位逐步稳固3个特点。

统计数据显示,国家知识产权局共受理发明专利申请、实用新型专利申请和外观设计专利申请237.7万件,同比增长15.9%;授权3种专利共计131.3万件,同比增长4.6%。

专利申请基本知识 篇2

一、河南省高校专利申请现状

河南省是我国的教育大省, 2007年高考报考人数为87.89万人, 居全国第1。然而, 与教育规模的迅速扩大相比, 河南省在市场急需人才的培养和面向经济建设主战场的技术创新方面却相对滞后, 高校专利申请总量偏少, 知识产权工作形势严峻。

1. 河南省高校专利申请量与全国专利申请量比较。

专利申请量和授权量是国际上衡量一个国家拥有的知识产权量以及其技术先进程度的一项重要指标。这一指标目前已被我国采纳, 正逐步成为衡量大学科研水平及科技创新能力的一项重要指标。

表1为2006, 2007年河南省高校专利申请状况与全国对比情况。从表1可以看出, 2007年, 河南省共申请专利14 916件, 比上年的11 538件增长了29.28%, 比全国平均增长率24.75%高4.53%。而河南省高校2007年共申请专利666件, 比上年的529件增长25.9%, 比全国高校平均增长率42.40%低16.5%。2007年, 河南省高校专利申请量占河南省专利申请总量的4.47%, 也低于全国平均水平。

注:*为占全国总量比例

表2为2007年河南省专利申请量、授权量与国内排名前5位的省市的比较。从表2可以看出, 2007年, 河南省高校专利申请量666件、授权量211件, 是1985年实施专利法以来的最高值, 但专利申请量仅仅是同期上海 (5 604件) 、北京 (4 207件) 、浙江 (3 829件) 、江苏 (3 548件) 、湖北 (2 054件) 的11.9%、15.8%、17.4%、18.8%、32.4%;专利授权量仅仅是同期上海 (2 616件) 、北京 (1 801件) 、江苏 (1 568件) 、浙江 (1 354件) 、湖北 (934件) 的8.1%、11.7%、13.5%、15.6%、22.6%。

2007年, 河南省高校专利申请排名第1的郑州大学, 专利申请量为265件, 占河南省高校专利申请总量的40%。表3为2007年教育部直属高校专利申请量排名前10位的高校情况。从表3可以看出, 2007年专利申请量排名第1的浙江大学年专利申请量为1 597件。由此可见, 河南省高校专利申请量偏少, 与国内先进院校相比差距巨大。

2. 河南省内各城市高校专利申请量比较。

表4为2007年河南省各省辖市高校专利申请量情况。从表4可以看出, 2007年河南省高校专利申请授权的数量相对比较集中, 专利申请量位居前5位的依次是郑州市 (515件) 、洛阳市 (47件) 、新乡市 (32件) 、焦作市 (31件) 、开封市 (31件) , 这5市高校专利申请量共占全省高校专利申请量的98.5%。从全省高校总体专利区域分布看, 郑州市优势明显, 仅郑州1市即占全省高校专利年申请量的77.3%。相对集中的大专院校, 相对雄厚的科技经济实力, 相对优惠的专利申请倾斜政策等多种因素, 为郑州市高校自主知识产权的不断产出提供了支持, 也进一步确立了郑州市高校专利申请量在全省高校专利申请中的龙头地位。

综上分析, 虽然近年来河南省高校专利申请量增长迅速, 但是, 对于绝大多数高校专利项目来说, 由于缺乏信息传播和技术交易平台, 缺乏实验资金及实践检验而迟迟不能转化为现实生产力, 导致高校专利申请量偏少, 与国内先进院校相比差距较大。

二、河南省高校知识产权管理存在的主要问题

河南省高校知识产权教育相对滞后, 在河南省82所高校中:一方面, 高校教师、学生普遍缺乏知识产权知识, 知识产权管理人才奇缺;另一方面, 高校知识产权管理工作也存在着体系不健全、制度不完善、管理不到位、人员和资金不足等问题。深入思考河南省高校在知识产权管理工作中存在的问题, 对于完善河南省知识产权管理体系具有重要意义。

1. 知识产权观念和意识淡薄。

虽然我国知识产权制度已经建立20多年了, 但是河南省高校, 尤其是高校领导层和管理人员的知识产权意识还比较淡薄, 这使他们在工作思路上不可能超前于科研人员作出明确决策, 并对学校的知识产权管理工作进行积极、有效地管理。目前, 河南省大部分高校还没有把知识产权保护工作作为学校的一项系统工作来抓, 无形资产的流失问题还没有引起充分注意, 这对河南省高校今后与国际接轨极为不利。

2. 知识产权管理机构不健全, 管理措施不得力。

目前, 河南省大部分高校还没有设置专门的知识产权管理机构, 也没有配备相应的管理人员, 而是把知识产权管理工作并入科研处管理。这样会给高校的知识产权管理工作带来较大的负面影响。因为高校科研管理中的科研成果管理 (包括科技成果的评审鉴定、归档、报奖、科技成果统计分析等) 是计划经济的产物, 而知识产权管理是市场经济的产物, 是对由专利、版权、技术秘密等组成的高校无形资产的管理, 具有业务性强、法律性强、管理范围广等特点。因此, 兼职挂靠或一个机构两种职能式的管理, 难以实现对知识产权的有效管理。

3. 高校人才流动管理制度不健全, 知识产权流失严重。

随着市场经济的发展, 科学技术的价值和使用价值越来越受到重视, 高校与企业的横向合作也在大幅度增长, 全国范围内的人才争夺越来越激烈。事实证明, 人才流动不仅可以促进知识和技术的转移, 还可以减少人员培训, 提高知识与技术转移的实效性和成功率。但从另一方面讲, 人才流动也给高校的无形资产流失增加了机会和渠道。与此同时, 由于人才流动引起的侵犯学校知识产权的纠纷在高校普遍存在, 主要表现在以下几个方面:一是研究生、本科生与导师共同研究开发的新技术成果, 随同毕业分配被带走。二是高校教师因工作调离, 将职务科技成果自行带到新的工作单位。三是本单位职工向外部泄露技术秘密、商业秘密, 将职务发明作为非职务发明申请专利。四是在学校内部经注册、具有法人资格的企业, 将属于校有资产的技术无偿随意使用。五是由外部途径造成的侵权, 如专利产品被仿制, 设计图纸被生产单位任意扩散使用, 著作被抄袭出版或盗版, 技术转让合同得不到完整履行等。

因人才流动管理制度不健全, 造成知识产权流失的原因主要有两点:一是知识产权保护制度不完善, 造成知识产权归属不明确, 知识产权的动态管理不到位, 没有与科研人员以及学生签订知识产权保护协议。二是激励机制不到位, 造成很多职务发明最终以非职务发明的形式转移到个人名下, 以低廉价格转让给外单位, 造成学校利益的损失。

4. 知识产权转化渠道不畅通。

知识产权转化为生产力的渠道不畅通, 学校申请的专利很难得到转化和获得相应的市场利益, 这主要是由于河南省高校目前对知识产权的管理还局限于创造和保护阶段, 所制定的知识产权激励措施大多以追求知识产权的申请量和授权量为目标, 没有以市场为导向管理知识产权, 造成知识产权的质量不高。即使很有市场应用价值的知识产权, 也由于学校的制度保证不到位, 知识产权专业人员少、经验不足而没有与企业接洽, 而长期被束之高阁。

5. 知识产权管理人才匮乏。

在河南省高校, 真正懂得知识产权知识的专业人员较少。知识产权管理工作不同于一般的行政管理工作, 它集法律性、技术性于一体, 没有经过系统培训的人员不能胜任。而高校接受过系统知识产权知识培训的人员多为专利代理人, 这些人员有的年龄偏大, 有的则是兼职代理, 并不从事管理工作, 无法满足实际的需要。由于高校没有设立独立的知识产权管理机构, 只是科研处下属负责科技成果管理的人员兼管知识产权, 这些人员大多没有经过系统培训, 不能胜任知识产权管理工作。因此, 机构不健全和人才匮乏是高校知识产权管理体制方面存在的两个重要制约因素。

浅谈专利创新人才的知识结构 篇3

一、知识结构与专利创新的关系

(一)专利创新是知识经济发展的客观要求

知识经济(Knowledge Economy)的概念是1990年联合国研究机构为顺应高新技术产业的发展而首次提出的,它是指以智力资源的占有、配置,知识的生产、分配、使用(消费)为重要因素的经济形态。在知识经济领域里,知识与能力的概念和外延将相互包容,成为一个整体,知识就是能力,能力代表着知识,知识与能力相互转化水平的高低就代表了一个人的创新能力的发达程度。当然,这里的知识指的是高质的知识,即合理知识结构中的知识成分,不是一般意义上的堆砌在头脑中的东西。因为创新能力本身可以看成是对跨越时空的各种知识的全新意义的调用、重组、产品化(其中还包括人际知识、情绪智力的运用等)。这就是说,知识经济时代里的学习是高质量的有意义的学习,不再是将书本搬进脑袋里,知识经济时代里的人才是创新型的。

(二)专利创新能力的培养需要合理的知识结构

大量事实说明,个体专利创新能力并不与其所占有的知识数量成完全的正相关。知识多的人,其创造性并不一定就强,而知识少的人其创造性也并不一定弱。1903年首次把飞机送上天的是当时名不见经传的美国人莱特兄弟,他们并没有上过大学;高斯17岁就提出了最小二乘法;伽利略20岁发表了关于自由落体运动的论述,向亚里士多德的传统观念提出挑战。这些都说明知识只是专利创新的一个条件而不是唯一条件。知识多的人可以开发自己的创新能力,知识少的人也可以开发自己的创新能力,但是知识的多少却决定着一个人创新的层次和水平,知识少的人一般不能进行高层次、高水平、高科技的创新和创造。现代航天技术方面的创新只有掌握了必要的航天专业知识的专业人才才能进行。没有一定的物理学基础,原子弹的发明也是不可能的。现代意义上的创新不再局限于小发明、小创造,更注重于创新的高科技。零散的知识只能解决个别的、局部的或者表面的问题,只有系统的知识才能解决普遍的、整体的或者根本的问题。只有建立一个科学的知识结构才能最有利于创新创造的实现。合理的知识库是创造性的内在源泉,是创新思维的基础。知识是创新的基础和前提,创新不能离开知识凭空进行,没有正确的理论指导,就难以形成全面合理的思维分析,产生完备的创新思路。雄厚的专业知识为创新思维提供了良好的工作平台,有利于创新思维的形成。但知识不等于创新,知识与创新不成线性关系,而是一对矛盾统一体。只有不断激活已有知识,对各知识点进行重组,才能创建和升华知识。

二、专利创新人才的知识结构

那么,大学生要具备什么样的知识结构才最有利于发展自己的创新能力呢?综合众多学者的观点,其中最有代表性的观点是鼎型知识结构理论,鼎型结构理论提出者张仪如和李广风借用古人“以鼎立国”的思想,认为创新能力的培养必须以哲学、语言学、数学、计算机科学为支撑。哲学是指导创新创造的方法论科学,凡有重大成就的科学家无一不重视哲学修养。哲学使人的头脑不局限于已有的公式、定理,不受现有思维方式的限制。使人有创新、创造的动力和源泉。语言是获取信息的重要工具,是传递信息的重要途径。当今信息时代的发展,不能掌握一定的语言知识和应用语言的能力,就不能在瞬息万变的世界里获得信息和抓住机会。数学能培养人的逻辑思维能力,使人变得更聪明、更严谨。计算机是现代技术的代表,现代高科技都和计算机连在一起。

我们认为,专利创新人才的合理知识结构首先应该包括人文知识、基础知识、专业知识、前沿知识。人文知识使大学生开阔视野、活跃思路、激发灵感、突破传统;学好基础知识,才能真正深刻理解本专业科研工作的深层次内涵,才能有强有力的适应能力和发展后劲;专业知识是大学生立足的根本;跟踪学科前沿,不断积累,激发创造思维。其次,专利创新人才还应该具有较好的法律知识,懂得把自己的专利创新成果用法律武器加以保护。那么,专利创新人才如何构建合理的知识结构呢?

(一)有系统的哲学思想。哲学之于创造的作用在于告诉我们要站得高、看得远、瞅得清。所谓的“坐井观天”、“当局者迷、旁观者清”以及古希腊的“大圈与小圈”等,无一不说明只有“会当凌绝顶”,才能“一览众山小”。创造性活动必须以原有的知识经验为基础,又必须要跳出原有知识经验的圈子,以俯视、审视的态度来看待已有的知识经验,就会发现他们之间的似断实连的内在联系,从而产生独特新颖的新思维。试看所有对历史的发展起过推动作用的大科学家、大发明家,几乎都将学问做到了哲学层次上,这不是偶然的。

(二)必要的基础理论知识。我们所强调的基础理论知识不仅有必要的哲学基础,还要有必要的逻辑思维知识,这种逻辑思维知识包括了分析问题解决问题方面的基本知识。总括起来有:形式逻辑;辩证逻辑(泛指自然科学中各学科独特的思维逻辑,包括物理、化学、天文学、地理、生物、信息科学、生命科学、能源科学、材料科学、空间科学等);情感逻辑;数学逻辑等。这些基础知识根本作用在于形成科学的方法论和哲学意识,并获取基本的获取信息、处理信息的能力。

(三)较深的专业知识。由于创新创造对象的无限性、对象属性的无限性,某主体不可能在人类社会的所有领域都进行创新和创造,不同的领域需要不同的专门知识。因此,个体要在某一个具体的领域进行创造,就必须在其具备的基础知识之上钻研专业知识。

(四)广泛的邻近学科知识。专利创新知识结构的培养需要一定的系统性,这种知识结构必须是条理清楚的而不是杂乱无章的,需要以专业知识为中心,以广泛的邻近学科知识为外环的层次清楚的知识结构体系。

(五)一定的法律知识。专利创新的成果除了为人类所运用,带来一定的经济和社会效益以外,专利创新创造者本人还应该从中得到一定的利益,只有这样才能更有利于激发个体的创新和创造能力。只有掌握一定的法律知识,个体才能把自己创新创造的成果转化为自己的收益,才能更好地激发个体创新的积极性。

(六)必要的学习策略知识。懂得学习,在学习中学会创新创造。学会学习,学会在学习的同时发现新的知识。只有那些善于学习的人才能不断地提出新问题,解决新问题,从而真正培养自己的专利创新能力。

专利申请基本知识 篇4

(2007年8月27日国家知识产权局令第45号公布自2007年10月1日起施行)

第一条为了规范申请专利的行为,维护正常的专利工作秩序,依据专利法、专利法实施细则和专利代理条例制定本规定。

第二条提交或者代理提交专利申请的,应当遵照法律、法规和规章的有关规定,恪守诚实信用原则,不得从事非正常申请专利的行为。

第三条本规定所称非正常申请专利的行为是指:

(一)同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请,或者指使他人提交多件内容明显相同的专利申请;

(二)同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请,或者指使他人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请;

(三)专利代理机构代理提交本条第(一)项或者第(二)项所述类型的专利申请。

第四条国家知识产权局对非正常申请专利的行为,除依据专利法及其实施细则的规定对提交的专利申请进行处理之外,可以视情节采取下列处理措施:

(一)不予减缓专利费用;已经减缓的,全部或者部分追缴;

(二)在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报;

(三)在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量;

(四)建议各地人民政府管理专利工作的部门不予资助或者奖励;已经资助或者奖励的,建议全部或者部分追还;

(五)建议中华全国专利代理人协会对从事非正常申请专利行为的专利代理机构以及专利代理人采取行业自律措施,必要时建议专利代理惩戒委员会根据《专利代理惩戒规则(暂行)》的规定给予相应惩戒;

(六)通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励,情节严重构成犯罪的,依法移送有关机关追究刑事责任。

第五条国家知识产权局采取本规定第四条所列处理措施前,应当给予当事人陈述意见的机会。

第六条各地人民政府管理专利工作的部门应当引导公众和专利代理机构依法提交专利申请。

专利代办处发现非正常申请专利行为的,应当及时报告国家知识产权局。

贷款基本申请条件 篇5

1.具有中国国籍《不含港澳台居民》

2.年龄在21-55周岁

3.在申请城市生活,在现单位工作满6个月,4.月收入满2000元。

5.有信用记录并且良好《信用记录指申请过信用卡或者其他货款如房货车货等》

6.上班所在公司要注册满一年,个体经营营业执照要满一年。

适应人群

1.上班族;在符合平安易货险基本投保条件下,有工资收入能够通过自己的名下银行卡流水账单体现,同时在现单位在职且稳定工作,离职风险低的上班受薪人士。例如;公务员,医生,教师,企业员工,工厂职工,都需要公司出具相应工作收入证明。

2.私营业主:在符合平安易贷险基本投保条件下,以自己为企业法人,个人商户负责人的身份贷款,个人收入,公司业绩都可以通过银行卡流水账单体现的人士。

知识产权申请流程 篇6

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知识产权申请流程

网站程序属于软件设计,由《计算机保护条例》来保障开发者权益,设计人可以进行“计算机软件著作权”登记。

“计算机软件著作权”登记手续

必须提交的申请文件:

1.《计算机软件著作权登记申请表》

2.申请者身份证明——选交一项

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企业:执照副本复印件(须加盖公章)

事业:法人代码证书复印件(须加盖公章)

个人:身份证复印件

3.源程序——1份

按前、后各连续30页,共60页。不足60页的需要提交全部源程序。

每页不少于50行(结束页可少于50行),第60页为结束页。

在页的右上角标注连续页号1-60。不要装订。

4.文档——1份,法律咨询s.yingle.com

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(如:用户手册、操作手册、设计说明书、使用说明等等,任选一种)

按前、后各连续30页,共60页。不足60页的需要提交全部文档。

每页不少于30行(页中有插图或结束页可少于30行),第60页为结束页。

不要装订。

选择提交的申请文件:

申请者如果存在以下情况,要选择提交下面文件

1、合作开发——合同书或协议书复印件(须加盖公章)

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2、委托开发——委托开发合同书或协议书复印件(须加盖公章)

3、下达任务开发——下达任务书复印件(须加盖公章)

特别注意:领取登记证书时请务必持工作证等有效证件。

登记地点不在国家知识产权局,在版权局附近。

来源:(知识产权申请流程http://s.yingle.com/qq/360320.html)知识产权.相关法律知识

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专利申请基本知识 篇7

《中华人民共和国专利法》 (下称《专利法》) 没有规定专利间接侵权, 但人民法院已在审判实践中审理了多起专利间接侵权案件, 同时, 随着《专利法》及《专利法实施细则》第三次修订的进行, 专利间接侵权问题“再次”成为了立法的焦点之一。然而, 目前的是研究大多集中在对发达国家成熟立法经验和相关立法例的介绍上面, 而对我国专利侵权立法的基本框架或专利侵权法律适用现状的考察不够;对我国建立专利间接侵权制度的必要性研究充分且意见一致, 但对其可行性以及立法例选择方面争议较大等。笔者不啻学浅, 拟就主要争议问题及其解决对策谈一点粗浅的看法, 以期对建立我国的专利间接侵权制度有所裨益。

二、若干争议焦点介评

1. 关于专利间接侵权行为的概念

对于专利间接侵权行为的概念, 自1994年至今, 学界已经展开了广泛的研究, 且界定大致相同, 如有学者认为:“间接侵权行为, 是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权, 但却故意诱导、怂恿、教唆第三人实施他人专利, 因此而发生直接的专利侵权行为。”也有学者认为:“简言之, 专利间接侵权是指未经专利权人的同意, 以间接的方式实施其发明的行为, 即行为人的行为并不构成专利侵权, 但是却鼓励、怂恿、教唆别人实施的专利侵权行为。”北京市高级人民法院在其《专利侵权判定若干问题的意见 (试行) (2001) 中指出:间接侵权, 是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利, 但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利, 发生直接的侵权行为, 行为人在主观上有诱导或唆使别人侵权他人专利的故意, 客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。可见, 上述界定均是从两个角度来着手的, 即一方面叙述间接侵权行为的表现和属性, 一方面明确间接侵权不是直接侵权。这种不太符合常规的下定义方式至少表明, 依据学者们所叙述的专利间接侵权行为表现和属性, 尚不足以准确厘定专利间接侵权的外延, 即故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利的行为, 既可能构成专利直接侵权, 也可能构成专利间接侵权;换言之, 依照我国侵权法的一般理论, 专利间接侵权行为尚没有自己专门的属性。我们发现, 造成这种现状的原因有二:其一, 我国民事基本法在侵权规范中未启用间接侵权这一专门术语, 它所确立的共同侵权行为完全涵盖了学者们所称的间接侵权行为类型;其二, 我国专利法中没有规定间接侵犯专利权的制度, 完善专利法的需要至少在观念上产生了建立专利间接侵权制度的需要, 而这种完善的努力更多地施重于特别立法, 而不是将其放置在侵权行为法的整体框架之下, 于是, 剔除共同侵权行为中的直接侵权部分就成为了界定专利间接侵权的首要任务。虽然这种界定方式已经成为通说, 但应当指出的是, 不论从着眼点上, 还是从界定结果上, 这种方式均不甚合理。

2. 关于专利间接侵权与直接侵权的关系

我国学者对二者关系的论述, 集中在两个方面, 一是间接侵权的构成是否以直接侵权行为之发生为要件, 另一是专门论述专利间接侵权与共同侵权的不同之处。

关于间接侵权的发生是否应以直接侵权行为之存在为要件形成了三种观点:一是从属学说, 即认为间接侵权行为, 是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权, 但却故意诱导、怂恿、教唆第三人实施他人专利, 因此而发生直接的专利侵权行为。该说得到了众多学者的赞同, 如李明德研究员认为;“间接侵权是指第三人的行为诱导或促成了第二人的直接侵权;”王利明教授指出;“间接侵害专利权行为的条件是; (1) 须存在直接侵权的事实; (2) 须为直接侵权行为提供实施专利的必要条件; (3) 须行为人主观上有过错, 即知道或者应当知道其为他人提供实施专利侵权的条件;”杨立新教授、尹新天司长也均持此说, 相似的主张还可见于美国最高法院判例。二是独立说, 认为间接侵权行为的构成不应取决于直接侵犯专利权行为的发生。三是折中说, 即以从属说为原则, 但在一些例外的情形下适用独立说, 这些例外主要是《专利法》第63条规定的“不视为侵权专利权的行为”和直接侵犯专利权的行为发生在境外的情形, 由于这些情形下不存在直接侵权行为或者很难追究, 故采独立说, 直接追究间接侵权者的侵权责任。不难看出, 如果采用从属说, 即将直接侵权的发生作为构成间接侵权的要件之一, 则在专利立法中没有必要重复规定间接侵权行为, 因为我国现行《民法通则》关于共同侵权的规定足以应对专利权侵犯中的间接侵权行为。而若采用独立说, 则可能发生不当扩大专利权保护范围的情形, 打破现有的利益平衡机制。至于折中说, 其折中的结果是同时具有了从属说和独立说的全部弊端。

关于专利间接侵权与共同侵权的不同, 张玉敏教授从侵权行为范围、教唆或帮助行为在两种制度中的本质不同、责任承担方式三个方面进行了深刻阐述, 邓宏光博士从立法宗旨、举证责任、责任承担方式以及诉讼方式四方面的不同论述了间接侵权行为已经独立于共同侵权行为, 并以此作为我国应在专利制度中确立间接侵权制度的理由之一。二学者的深刻分析为我们准确把握专利间接侵权行为提供了宝贵的指导。但是以此作为应在专利法中确立独立的专利间接侵权制度的理由却略显勉强。理由如下, 首先, 就侵权行为范围的不同而言, 学者从立法宗旨以及将共同侵权规则适用于专利间接侵权行为的效果上得出了几乎相同的结论, 即“用传统民法共同侵权理论来处理专利间接侵权纠纷, 可能会出现将直接侵权行为发生之前为行为人提供资金、厂房、人员等必要的物质技术条件, 以及承诺在直接侵权行为发生之后为行为人制造的侵权产品提供仓储场所、销售渠道、售后服务等, 统统认定为间接侵权行为, 将出现一旦认定直接侵权行为成立便株连一大批人的结局。这与鼓励市场公平竞争和维护市场活力的专利法旨趣相去甚远。”照此推理, 则在共同侵犯其他民事权利的场合, 则现行共同侵权规则的适用不会出现“株连一大批人的结局”啦?事实上, 作为民事权利的一种, 侵犯专利权在本质上与侵权其他财产权利并不本质不同。其次, 学者之所以得出共同侵权与间接侵权之教唆、帮助行为的本质不同, 实际上是认为的将共同侵权之教唆、帮助行为等同于实行行为, 而事实上, 不论是在共同侵权中还是间接侵权中, 教唆、帮助行为均主要指不直接作用于侵权客体、但却对直接侵权发生创造必要条件的那些行为。再次, 就责任承担方式而言, 学者们所称之让专利间接侵权人与直接侵权人承担连带责任的做法存在放纵直接侵权的嫌疑的主张并不相关立法支持。

3. 关于专利间接侵权行为的类型

邓宏光博士指出:“专利间接侵权行为应限于特定产品的销售或许诺销售行为”, 且不应包含向不视为侵权的人提供特定产品的行为, 也不应赋予专利间接侵权行为以域外效力;陈武、胡杰两学者援引北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见 (试行) 》 (京高法发 (2001) 229号) 第78条~80条的规定, 提出了完全相反的观点, 同时指出:“将间接侵权行为限制在进口、提供或销售有关物品的范围之内是国际上比较具有代表性的观点”;也有学者认为:“认定间接侵犯专利权行为是生产、销售、许诺销售、出租、进口、提供仅限于专利产品的专用零部件或专利方法的专用设备, 并诱导、唆使他人实施专利技术的行为。”我们发现, 抛开各种主张的细微差别, 它们具有一个共同的前提, 那就是完全站在专利法的立场上讨论间接侵权制度, 而没有充分顾及到我国侵权立法的整体, 这种人为的将专利间接侵权制度“孤立化”的做法是造成学术界就一些细节问题发生持久分歧的根本原因。事实上, 只要将间接侵权至于共同侵权框架中, 学界的争论可以迎刃而解。因为, 不论是销售或者许诺销售特定产品, 还是以其他方式提供专用设备, 只要行为人具有侵权的故意, 客观上发生了与他人行为的结合, 均构成侵权;同时由于专利权的地域性特征, 故侵权行为的域外效力问题, 不仅在间接侵权中存在, 在其他类型的侵权中也同样存在, 该问题的解决事实上依赖于广泛的国际协同和一国的政策而非一国的侵权立法;另外, 若将向不视为侵权的人提供特定产品视为侵权, 则等于将专利权的保护范围不当扩大到了专利物的组件, 有悖专利法的基本理论。

三、确立专利间接侵权制度的对策

以上分析表明, 一方面, 试图在专利法中确立专门的专利间接侵权制度的努力不但面临理论上准确定义法律概念的难题, 而且作为其立法必要性的阐述也在逻辑上存在矛盾之处;另一方面, 在现行侵权立法尤其是共同侵权立法的总体框架内, 建立充分体现专利间接侵权制度价值的间接侵权制度显示出了很大的可行性, 换言之, 我国专利间接侵权制度的建立取决于两个因素:一是我国现行侵权立法体例, 二是专利间接侵权的制度价值。

1. 我国专利侵权立法的基本框架

我国专利侵权立法由两部分构成, 一是《中华人民共和国民法通则》及最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见 (试行) 》 (下称《意见》) 的规定, 二是《专利法》及其实施细则的规定。《民法通则》及其《意见》规定了侵权行为及侵权责任的一般条款, 《专利法》及其实施细则作为特别立法, 进一步规定了专利侵权的具体情形。从侵权主体单复数角度, 专利侵权可分为单独侵犯专利权的行为和共同侵犯专利权的行为, 在侵权责任的承担上, 后者应承担连带责任。

可见, 我国专利侵权立法由民事基本法的一般条款和专利法的特别条款构成, 故此, 构建我国的专利间接侵权制度应当着眼于其特别条款性质, 但凡适用民事基本法的一般条款即足以实现对专利权之有效保护者, 自无必要在特别法中加以重述, 以浪费立法资源, 相反, 适用民事基本法一般法条不能有效规束某些专利侵权行为或者完全适用的情况下有违专利法之基本精神、可能造成各方利益失衡者, 则应当在专利法中加以明确规定, 优先适用该立法。而由于我国民事基本法中已经就侵权行为做了明确规定, 并在共同侵权立法中包含了一般间接侵权行为类型, 因此, 在未来立法选择上, 专利法中不应启用“专利间接侵权”这一专门术语。

2. 专利间接侵权的制度价值

专利间接侵权制度起源于美国判例法。最早涉及专利间接侵权诉讼的判例当属1871年美国康狄涅格州地区巡回法院审理的Wallace V.Holmes案, 在该案中, 主审法官Woodruff根据被告引诱侵权的行为, 第一次在美国明确地认定未经专利权人同意销售用于组装专利装置或者实施专利方法的非专利产品构成专利侵权行为。其后至1952年前, 美国法院通过大量的判例, 使得间接侵权制度最终走向成文化。这一过程可分为两个不同的阶段:即扩张和限制。1912年前, 美国法院通过1894年MORGAN ENVE-LOPE CO v.ALBANY PERFORATED WRAPPING PAPER CO.案、1909年Leeds and Catlin Co.v.Victor Talking Machine Co.案、1912年Henry v.A.B.Dick Co.案等, 将专利间接侵权的适用范围不断扩大, 到1912年Henry v.A.B.Dick Co.案中, 专利间接侵权适用范围的扩张走向了顶峰, 允许专利权人在授予许可时附加条件:被许可人必须从专利权人那里购买与涉案专利相关的所有产品, 包括墨水、纸等常用商品。在该案中, 大法官Lurton先生认为, 构成专利间接侵权行为的产品范围, 不仅包括了只能用于实施专利技术, 除此之外没有其他商业用途的产品, 还涵盖了那些具有其他商业用途的产品。该案的审理受到了广泛的批判。五年之后, 被美国联邦最高法院审理的Motion Picture Patents Co.v.Universal Film Mfg.Co.案所推翻。在该案中, 大法官Clarke认为原告在售予Amusement Company机器时所附加的“仅能与包含在第12192号专利中的电影胶片一起使用”的条件是无效的, 因为“这样的胶片明显不是涉案发明专利的任何部分;因为专利权人在没有立法授权的前提下, 试图在胶片专利届满后继续其专利垄断;因为其执行将在完全在涉案专利与专利法之外对电影胶片的生产和使用创设一种垄断。”自此, 美国法院开始了对专利间接侵权适用范围的限制。经过了1931年Carbice Corp.v.American Patents Development Corp.案、1944年Mercoid Corporation v.Mid-Continent Investment Co.案, 专利间接侵权的适用范围受到了严格限制, 几乎名存实亡。在此情形下, 美国国会于1948年启动了专利法修订工作, 并于1952年通过修订案, 明文规定了专利间接侵权制度及其适用范围。作为美国1952年专利法修订的两个重大改革成果之一, 美国专利法271条的规定 (后经1984年、1988年、1994年三次修订) 不但在很大程度上中止了专利间接侵权适用中的随意性, 更表达了美国在保护专利权与维护竞争自由以及公共利益之间精心设计的平衡。

以上分析可见, 专利间接侵权的制度价值主要体现在: (1) 专利间接侵权制度源自于组合发明的侵权认定, 而且从美国的实践来看, 至今这一制度仍然主要存在于组合发明侵犯专利权的行为中; (2) 专利间接侵权制度的正当性在于弥补了传统的专利侵权判定标准对专利权 (尤其是针对多人分解实施组合发明专利的情形) 保护的不足, 即通过禁止行为人通过向他人提供专利侵权方法或操作说明促成侵权、制造专利装置组成部件并向他人提供、指示其完成专利装置的组装等侵占他人发明专利利益的行为以保护维护专利权人的正当、应得利益, 因而, 是符合一般法律和道德原则的。

此外, 专利间接侵权制度的发展史表明:专利间接侵权理论至少在表面上将专利权的保护范围从专利产品扩展到了作为专利产品构成部分的非专利产品 (部件) , 扩大了专利权的效力范围, 延伸了专利权在市场竞争中的垄断能力, 反映和迎合了专利权扩张和高标准保护的趋势;同时, 基于专利制度设置的目的的考量, 专利间接侵权制度的适用须考虑到与公共利益的平衡。这要求立法者在引进和创设该制度时, 应着眼于通过立法来禁止他人对专利权人利益的侵占, 因为, 对于专利间接侵权制度而言, 离开了发明专利财产利益而谈侵权, 就会不可避免地扩大专利权的权利边界, 延伸至非专利产品的生产和销售, 形成法外垄断。同时, 专利权相对于有形财产权而言, 公众就其存在本身以及保护范围确定方面的认知具有较高的难度, 专利权的效力并不及于其构成部件, 侵犯专利权要求被控物与专利权利要求书所记载的技术方案的全部技术特征相同或者等同。

3. 在《专利法》中限定共同侵权的适用, 规制专利间接侵权行为

(1) 行为人主观上的限定:即教唆、帮助他人实施专利侵权的, 只有在教唆者、帮助者主观上具有故意的情形下才承担侵权责任, 反之, 若行为人对其行为与他人行为的结合缺乏充分认知, 则不论他人是否实施专利, 均不应追究行为人的侵权责任。

(2) 侵权行为方面的限定:即唯有实施积极的帮助行为才构成侵权, 反之, 即使行为人实施了其他消极的帮助行为, 该帮助行为客观上与他人行为结合, 发生了侵犯专利权的结果, 也不能认为提供帮助者构成侵权。

专利申请基本知识 篇8

据了解,2014年全年江苏省的专利申请量达421 907件、授权量200 032件,企业专利申请量260 501件、授权量131 966件,发明专利申请量146 660件,五项指标继续保持全国第一。发明专利授权量19 671件,PCT专利申请量1 610件,同比增幅分别达到17.16%、35.75%。截至2014年,全省有效发明专利量81 114件,同比增长30.59%;万人发明专利拥有量10.24件,同比增长30.61%。在第十六届中国专利奖评选中,江苏省荣获金奖3项、优秀奖50项,获奖项目数居全国前列,创历史新高。

此外,江苏省知识产权局、中国人民银行南京分行、省科技厅、省财政厅等8部门还联合出台了《关于扎实做好全省科技金融服务的实施意见》,要求各地积极推进知识产权与金融资本相结合。数据显示,2014年,江苏省专利质押融资贷款120多亿元,其中苏州超过4亿元,无锡3.5亿元,镇江2.29亿元,南京1.6亿元。

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